Могут ли внебрачные дети претендовать на наследство?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Могут ли внебрачные дети претендовать на наследство?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Гражданский Кодекс — центральный закон, который дает однозначный ответ на статус внебрачного ребенка. Согласно ст. 1142 ГК РФ, дети признаются в качестве наследников первой очереди. При этом норма не делает акцент на том, внебрачный ребенок или нет. Для социального государства не имеет значения, регистрировали ли родители свои отношения в органах ЗАГС.

Внебрачный ребенок и законодательство о наследовании

Сразу необходимо определить, кто является внебрачным, ведь в зависимости от близости родственных взаимосвязей выстраивается очередность призвания к наследству. Не стоит путать их с усыновленными и приемными детьми. Также откажемся от устаревшего термина «незаконнорожденные», которым пользовались во времена сословий. Внебрачный сын или дочь являются полноправными претендентами в процессе наследования, как и рожденные в зарегистрированном браке.

Действующее законодательство Российской Федерации не делает различий между детьми наследодателя. Однако процедура оформления имущества, оставленного усопшим отцом или матерью, отличается в зависимости от статуса ребенка. Внебрачные – дети, биологические родители которых не зарегистрировали отношения в ЗАГСЕ и поэтому не имеют свидетельства о заключении брака. Но права такие наследники имеют те же, что и ребенок, рожденный в официальной семье.

Процедура принятия наследства для внебрачных потомков усложняется, если отцовство не установлено. Без этого тяжелее доказать, что преемник относится к первой очереди наследования и пользуется приоритетом при распределении собственности усопшего родителя.

Способы доказать родство

Есть несколько способов доказать родственную связь, если другие наследники отрицают его и сам наследодатель отрицал при жизни.

👉 Первый — наименее затратный, требует свидетельских показаний и документов. Если со вторыми могут быть проблемы (они могут находиться у других наследников, быть утеряны), то свидетелей родства найти можно. Обычно это родственники разной степени и другие лица, которые согласятся выступить в качестве свидетелей.

👉 Второй — требует затрат и времени, не всегда возможен. Это генетическая экспертиза — с наследодателем, если это еще возможно, или сравнение генетического материала с другими наследниками. Это стоит денег и разбирательств, если вторая сторона не согласна, потому способ рекомендуется только в том случае, если есть перспектива получить соответствующее наследство.

Законодательное регулирование

Основные сведения по поводу того, могут ли внебрачные дети претендовать на наследство, приводятся в 5 главе ГК. Все преемники делятся на несколько очередей, для чего учитываются имеющиеся родственные связи с наследодателем. Дети, рожденные как в официальном браке, так и вне барка, представлены первоочередными наследниками по ст. 1142 ГК. При своевременной подаче заявления они получают ту же долю наследства, что и другие претенденты, представленные детьми, рожденными в барке, супругой и родителями усопшего.

Получить наследство отца могут дети:

  • рожденные в официальном браке с матерью;
  • появившиеся на свет в результате сожительства без регистрации отношений;
  • усыновленные на основании решения суда.

Дети могут жить на одной территории с наследодателем или в другом городе. Даже если родитель был лишен своих родительских прав, его имущество после смерти все равно распределяется между отпрысками.

Если внебрачный ребенок претендует на наследство, уместна ли генетическая экспертиза?

Требование проводить генетическую экспертизу прямо не указывается на законодательном уровне. Однако, на практике именно заключение генетического исследования является наиболее распространенным и достоверным доказательством по делам, связанным с установлением родства внебрачных детей.

В процедура принятия наследства в генетическом исследовании нет необходимости, но при обращении в суд с целью установления родства, таковое исследование зачастую приветствуется. Это связано с тем, что посмертно установить биологическое происхождение гражданина весьма затруднительно. Если наследник самостоятельно не обратился к эксперту и не инициировал генетическое исследование, судья может назначить данную процедуру в обязательном порядке. Разрешение такого вопроса зависит от индивидуальных особенностей дела, обстоятельств и полноты доказательственной базы.

Если отцовство не установлено

Если отец при жизни не признал ребенка своим, доказывать биологическое происхождение последнего придется в суде. Осуществляется это в порядке, предусмотренном ст. 49 и 50 СК РФ и Постановлением ВС РФ № 16 от 26.12.2017.

Читайте также:  Срок возврата налогового вычета: когда налоговая должна перечислить деньги

Ребенок, если он достиг 18-летнего возраста, или его законный представитель (мать, опекун) подают исковое заявление в суд. Ответчиками выступают правопреемники биологического отца-наследодателя. Участок выбирают по месту их жительства.

В иске выдвигают требование установить факт признания отцовства. В качестве доказательств предъявляют:

  • показания свидетелей;
  • письма, в том числе электронные;
  • дневниковые записи;
  • фотографии и видео;
  • записи разговоров и др.

Молекулярно-генетическая экспертиза позволяет определить отцовство с высокой долей вероятности (п.п. 19 и 20 Постановления № 16), но только если биологические пробы были получены от самого отца, а не от его родственников.

Но даже в этом случае результат оценивается наряду с другими данными и 100-процентной силы не имеет. Суд будет исходить из всей совокупности доказательств.

Ходатайство о проведении экспертизы прилагают к заявлению или подают прямо в ходе процесса. Суд рассматривает его на заседании. Родственники покойного вправе отказаться принимать участие в проверке. Однако такое поведение может быть расценено судьей как подтверждение отцовства.

Может ли получить наследство нерожденный ребенок?

Современное законодательство учитывает практически любые жизненные ситуации. Одной из них является наличие зачатого, но еще не рожденного ребенка. Защиту интересов малыша осуществляет нотариус (ст. 1166 ГК РФ). О подобном факте он может узнать от одного из наследников или непосредственно от матери потенциального претендента на собственность наследодателя.

Если нотариусу поступило заявление о приостановлении нотариального действия, он выносит соответствующее постановление (ст. 41 Закона о нотариате). Документ действует в течение 10 дней. Такой срок дается заявителю для подачи иска в суд и предоставления доказательств данного факта.

Если суд откроет производство, то постановление нотариуса действует до окончания разбирательства по делу. В случае подтверждения факта отцовства, рожденный ребенок включается в состав наследников. Его интересы представляют законные представители: они принимают наследственную массу, получают свидетельство о праве на наследство и регистрируют имущество.

Могут ли родители или опекуны отказаться от наследства? Если судебное разбирательство выявит, что наследство не составляет ценности для ребенка или обязательства наследодателя превышают стоимость имущества, законные представители внебрачного ребенка могут отказаться от имущественных прав. Однако им предстоит предварительно получить согласие органа опеки. К заявлению нужно будет приложить документы, подтверждающие нецелесообразность вступления в права наследования. После получения согласия органа опеки, родители или опекуны могут беспрепятственно подать нотариусу отказное заявление.

Вопрос наследования во многом зависит от наличия/отсутствия документов, подтверждающих родственную связь с наследодателем. Внебрачные дети наследуют имущество наравне с кровными потомками. Однако им нужно доказать родственную причастность к умершему — доказательством служит свидетельство о рождении или судебное постановление об установлении отцовства. Исключением является нахождение ребенка на иждивении наследодателя. При таких обстоятельствах он может наследовать имущество как любой другой претендент очереди.

Права внебрачного малыша

Права ребенка определяются двумя основополагающими государственными документами (Кодексами):

  1. Семейным (СК);
  2. Гражданским (ГК).

Статья СК уравнивает права несовершеннолетних, вне зависимости от обстоятельств их рождения, а в главе 11 данного документа сказано, что все они обладают правом:

  • воспитываться и расти в семье;
  • общаться с матерью и отцом;
  • получать необходимую защиту;
  • материально и морально поддерживаться обоими родителями;
  • излагать точку зрения по поводу принятия семейных решений;
  • наделяться фамилией, именем и отчеством, личным имуществом.

Наследственное право — неотъемлемая составляющая законных интересов несовершеннолетнего, даже если он родился и вырос отдельно от родителей.

Внебрачный ребенок: наследство

Имущество, оставленное умершим родственником, подлежит разделу. Люди зачастую не задумываются о будущем, потому попадают в неприятности. К примеру, внебрачный ребенок мужа вполне может претендовать на часть имущества, если мужчина не позаботился о завещании. Иное дело, когда такой документ им подписан. Права других наследников тогда не учитываются, кроме обязательных. Так, невозможно отказать в выделении части наследства несовершеннолетнему ребенку, независимо от обстоятельств его появления на свет. Рекомендуется интересоваться, есть ли у супругов внебрачные отпрыски. Такие же права распространяются и на инвалидов, имеющих социальную пенсию. Ровно так же трактуется закон, когда речь идет о том, что может отсудить у других родственников внебрачный ребенок жены. Дети являются наследниками первой очереди, факторы рождения при этом не учитываются.

Дети мужа от первого брака претендуют на наследство: имеют ли они право на это и что говорит закон?

Разрыв брачных отношений нередко приводит к возникновению новых семей. В каждом браке у мужчины и женщины могут родиться дети. Однако если после развода взаимные обязательства супругов прекращаются, то права детей сохраняются вне зависимости от брачных уз родителей. Могут ли дети от первого брака наследовать имущество отца?

Согласно нормам законодательства, дети имеют право на имущество родителя независимо от того, в каком браке они рождены.

Если в личном документе ребенка в графе «отец» записан конкретный гражданин, ребенок считается наследником указанного лица.

Читайте также:  Как получить исполнительный лист в суде?

Отсутствие официального брака между родителями не влияет на наследственные права детей. Длительность предшествующего брака также не имеет значения.

Очередность наследования описана в ст. 1142-1145 ГК РФ:

  • к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители умершего;
  • при отсутствии первоочередных наследников в наследство вступают сестры, братья, бабушки и дедушки;
  • в третью очередь наследство получат дяди и тети наследодателя;
  • четвертые в списке наследников – прабабушки и прадедушки;
  • пятые – двоюродные внуки и двоюродные бабушки и дедушки;
  • шестые – двоюродные правнуки, дети двоюродных родственников;
  • если отсутствуют полнокровные родственники, получить имущество могут родные дети супруга, жена отца или муж матери.

На что претендуют дети мужа от первого брака? Поскольку имущество супругов, приобретенное в браке, считается общим, дети могут претендовать только на ту часть, которая относится к собственности умершего. В качестве наследства выступает:

  • 1/2 совместно нажитого имущества семейной пары;
  • личное имущество отца, приобретенное до второго брака;
  • собственность умершего гражданина, полученная им в дар или перешедшая к нему по наследству.

Имущество делится в равных долях между наследниками. Например, если у родителя дочь от первого брака и сын от второго, то жена и каждый ребенок получат по 1/3 наследства.

Для оформления наследства наследникам нужно обратиться в нотариальную контору, в которой было открыто наследственное дело. Наследнику необходимо заявить о своих правах в течение полугода с даты смерти наследодателя. Нужно предъявить следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • бумаги, указывающие на родственные связи с умершим;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы на недвижимость;
  • квитанцию об уплате госпошлины.

Детей от первого брака можно лишить прав на наследство несколькими способами:

  • написать завещание, в котором они не будут фигурировать в качестве наследников;
  • оформить дарственную на других членов семьи при жизни наследодателя;
  • доказать в суде, что граждане недостойны наследства.

Первые два пункта может осуществить наследодатель. Однако наличие завещания не лишает возможности наследовать некоторые категории наследников. После передачи своего имущества в дар гражданин рискует остаться без него, если получатели решат распорядиться им по своему усмотрению до смерти дарителя.

Дети, рожденные вне брака

Ребенок считается рожденным не в браке в том случае, если его отец и мать не закрепили свои отношения в соответствии со ст. 10-11 Семейного кодекса РФ, которыми установлено, что браком считается союз, заключенный в органах ЗАГС при личном присутствии брачующихся. После официальной регистрации отношений супругам выдается документ (свидетельство), которое устанавливает факт наличия между ними брачных отношений.

Зачастую бытует мнение, что гражданский брак (сожительство) не влечет за собой каких-либо затруднений в случае появления у такой пары детей, однако это не совсем так. Несмотря на то, что ребенок вне брака как гражданин Российской федерации имеет права и обязанности, его родителям для регистрации рождения и отцовства придется пройти несколько иную процедуру, чем лицам, оформившим брачные отношения в соответствии с законодательством.

Поскольку ч. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ закреплено, что при рождении ребенка у лиц, состоящих в официальных отношениях, регистрация новорожденного проводится на основании свидетельства о браке родителей, лица, такого свидетельства не имеющие, сталкиваются с более сложной процедурой регистрации.

Посмертное установление отцовства

Так происходит, если:

  • родители не состояли в браке, но отец был готов признать ребенка в любое время, участвовал в его воспитании, но не успел дойти до ЗАГСа и подать совместное заявление с матерью. Тогда нужно руководствоваться ст. 50 СК РФ;
  • родитель умер еще до того, как ребенок родился, или он вовсе не собирался его признавать. Тогда нужно руководствоваться ст. 49 СК РФ.

Во всех случаях, необходимо подавать в суд исковое заявление. Оно должно быть составлено в соответствии со ст. 130 – 131 ГПК РФ. Подавать его нужно в суд по месту жительства истца – самого ребенка или его законного представителя.

В иске необходимо указать следующую информацию:

  • полное наименование суда, в который истец подает документы;
  • данные истца;
  • все факты рождения ребенка. Здесь нужно указать при каких обстоятельствах родители познакомились, когда родился ребенок, отношение к этому факту покойного;
  • необходимо привести как можно больше доказательств отцовства. Например, показания свидетелей, которые могут подтвердить факт совместного проживания в период рождения малыша, фото- и видеоматериалы, другие доказательства;
  • если заранее была проведена генетическая экспертиза, это значительно ускорит процесс в суде;
  • иные обстоятельства, которые помогут установить истину по делу;
  • просьба установить факт отцовства для вступления ребенка в наследство. Также нужно изложить требование о смене ему отчества и фамилии, о внесении изменений в архивную запись ЗАГСа;
  • список документов, которые истец прикладывает к иску для подтверждения изложенных фактов;
  • дата подачи заявления;
  • подпись заявителя, а также расшифровка.
Читайте также:  Какие выплаты повысят в 2023 году

Наследство усыновленным детям

После рассмотрения судом дела об усыновлении малыша и вынесения положительного решения, права и обязанности приемного ребенка и приемного родителя приравниваются к отношениям кровных родственников, это также распространяется и на наследственные отношения.

Следовательно, руководствуясь п.1. ст. 137 СК РФ и п. 1. ст. 1147 ГК РФ, усыновленный, в случае смерти усыновителя будет являться наследником первой очереди, а усыновитель также будет наследником первой очереди в случае кончины усыновленного и они вправе заявлять на наследство наравне с родственниками по «крови».

Супруги Пичугины находясь в законном браке, совместно приняли решение усыновить ребенка — Максима 7 лет, спустя два года с момента усыновления у них родилась дочь – Яна.

По прошествии 20 лет, супруги Пичугины погибают в автокатастрофе, их дети, Максим и Яна заявляют свои права на наследование. Нотариус сообщает, что наследство будет разделено между ними в равных долях.

Однако, Яна считает, что Максим является приемным ребенком и не имеет прав на наследство и по этой причине обращается в суд, но суд не удовлетворил иск Яны, так как Максим хоть и является усыновленным супругами Пичугиными, но с момента своего усыновления имеет точно такие же права обязанности, что и Яна – родной ребенок.

Примеры вступления в наследство внебрачным ребенком

Разберем пару примеров. Мужчина и женщина проживали вместе и являлись парой. Вступать в брак они не хотели, так как не считали это нужным, но при этом так получилось, что женщина стала беременной. В итоге мужчина не захотел оставаться с данной женщиной и ушел от нее. Через какое-то время данная женщина родила. Понятно, что речи о том, чтобы данный мужчина пришел в ЗАГС, не было, поэтому остается только решение в судебном порядке. Конечно же, она могла сразу пойти в суд, дабы еще и получать алименты, но предположим, что она этого не сделала. Через какое-то время узнается, что мужчину постигла смерть. Вот уже как раз и все сложно, если бы мы раньше по решению суда признали, что ребенок его, то проблем с наследством бы не было, но тут вопрос несколько иной. Документально ребенок является никем для отца, поэтому необходимо сначала доказать это. Еще проблема в том, что пока мы будет это доказывать, наследство уже все поделят, из-за чего придется еще более плотно судиться по данному вопросу.

Итак, что же делать в первую очередь в данной ситуации. Конечно же, идти в суд, но в том проблема в том, какие доказательства мы предоставим. Статья 49 говорит, что во внимание будут приняты любые факты, доказывающие принадлежность ребенка к отцу, но вот что это можно быть? Генетическая экспертиза, сообщения, свидетельские показания и т.д. Таким образом, после доказывания и признания факта отцовства, необходимо будем и обращать внимание на само наследство, но пока еще обсудим статью 50.

Статья 49 нам говорит, в каких случаях можно признавать отцовство (и в принципе процедура частично берется именно от туда), а вот статья 50 именно регулирует отношения установления отцовства после смерти. Эта же статья нам дает отсылочную норму в ГПК, где перечисляются обстоятельства, которые устанавливаются судом.

Что сказано в законе «О мобилизации»

В стране действует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статья 21 которого гласит:

«При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Также в законе указано, что с момента объявления мобилизации без разрешения военкоматов выезд с места жительства запрещен тем гражданам, которые состоят на воинском учете. Но в законе нет уточнения, какая мобилизация имеется в виду — полная или частичная. Такие нюансы должны быть прописаны в отдельных актах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такие документы появятся в ближайшее время.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *